簡單說說我國刑事自由裁量權(quán)的行使
隨著社會法治建設(shè)進程的加快,民眾要求司法公正的呼聲愈來愈高,如何有效地規(guī)范法官的刑事自由裁量權(quán),設(shè)立科學(xué)的法官刑事自由裁量權(quán)運行機制,切實防止形式合法,實體不公的裁判,探索設(shè)計一套完善合理的監(jiān)督制度將成為本文思考的重點。
刑法是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的法律,根據(jù)其階級意志,規(guī)定哪些行為是犯罪并應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任,給予犯罪人何種刑事處罰的法律。但凡是規(guī)則,就無法面面俱到。法律的抽象性使其不可能針對審判實踐中所有復(fù)雜多變的情況一一做出明確規(guī)定,所以作為連接法律與案件的紐帶,法官如何正確、合理地行使刑事自由裁量權(quán),對保障審判公正與效率起著關(guān)鍵性的作用。本文從刑事自由裁量權(quán)的含義分析入手,探討了其行使過程中存在的問題,并提出了些許改善的設(shè)想和建議。
一、我國刑事自由裁量權(quán)的含義及適用范圍
1、刑事自由裁量權(quán)的含義
刑事自由裁量權(quán),是指刑事審判中,法官在一個合理范圍內(nèi)對案件自由地做出主觀的判斷。刑事自由裁定權(quán)既是自由的,但有不是無限制的,它是一種在“合理范圍”內(nèi)行使的權(quán)力。這種自由裁量權(quán)的范圍大小,取決于各國刑事法律的規(guī)定。其合理性則關(guān)鍵在于如何對行使自由裁量權(quán)加以限制。我國的刑事自由裁量權(quán),是指在刑事審判過程中,法官在遵循罪刑法定原則、嚴(yán)格遵循法定程序進行審判的前提下,本著公正、合理適用刑事法的精神,對于具體審判程序中的自由證明事實當(dāng)采取何種證明方式、是否發(fā)動法院的調(diào)查取證權(quán)、對于臨界行為該如何定性,以及如何正確量刑等問題進行處理的權(quán)力。
2、我國刑事自由裁量權(quán)的適用范圍
我國刑事自由裁量權(quán)主要適用于:①《中華人民共和國刑事訴訟法》所規(guī)定的內(nèi)容,其中包括案件級別管轄的確定、審理案件所適用的程序、對違反法庭秩序人員的處理等。②《中華人民共和國刑法》所規(guī)定的內(nèi)容,包括原則性規(guī)定下、概括性規(guī)定下、選擇性規(guī)定下的自由裁量權(quán)適用以及刑罰執(zhí)行方式的適用。③在司法實踐中,在查清案件事實、罪與不罪的界定和量刑時確定刑期的考慮等,可以說是滲透了審判實踐的每一個環(huán)節(jié)。
二、刑事自由裁量權(quán)的存在意義及價值
1、現(xiàn)實國情決定了刑事案件判決的多樣性
①地區(qū)和經(jīng)濟發(fā)展差異。我國雖然地大物博,但分布不勻,由此導(dǎo)致經(jīng)濟發(fā)展不均衡現(xiàn)象十分普遍。不同的消費水平?jīng)Q定了不同的價值觀。如果不加以區(qū)分,難免造成量刑不合理。
②國情發(fā)展差異(時間發(fā)展差異)。我國正處于飛速發(fā)展階段,不論信息、科技、文化都日新月異地發(fā)展。如果停留在對以往的案例審判的模仿上,就會因信息滯后而出現(xiàn)量刑失誤甚至量刑失衡現(xiàn)象。
③文化水平和風(fēng)俗習(xí)慣差異。我國是一個多民族共處的大家庭,各個民族之間風(fēng)俗、習(xí)慣、文化均有一定程度的不同,如果以統(tǒng)一的善惡觀、價值觀來作為量刑根據(jù),則必然出現(xiàn)各民族之間地不和諧甚至演變?yōu)槊褡迕堋?/p>
綜上所述,如果一概而論地對不同經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域、不同民族和文化區(qū)域、不同年代的刑事案件統(tǒng)一量刑,則必然有顯失公平現(xiàn)象的發(fā)生。只有結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況合理運用刑事自由裁量權(quán),才能保證量刑的相對公平。
2、刑法典的局限性和個案的多樣性,使得刑事自由裁量權(quán)成為對刑法典的有益補充和靈活運用。作為國家的基本法之一,刑法典的普遍性、明確性和穩(wěn)定性決定了它的威嚴(yán)不可撼動,卻也限制了它時刻跟隨社會發(fā)展而迅速完善的周延性。也就是說,刑法典只可能是一個模糊的、缺乏發(fā)展性的基本規(guī)則,而刑事自由裁量權(quán)則彌補了這一點。作為刑法典的補充和靈活運用方法,刑事自由裁量權(quán)可以辨證地對待問題,并跟隨著時代的發(fā)展不斷更新,極大完善了刑法典實現(xiàn)社會公平和正義的功能。
3、刑事自由裁量權(quán)可以針對法律條文的局限性進行有益拓展。某英國著名學(xué)者曾說過:“法律對于犯罪行為只有一種理解形式,犯罪行為對法律卻有無數(shù)種規(guī)避方式。”也就是說法律明文規(guī)定的條例遠遠不能滿足審判實踐的需要,同一種犯罪行為,可以有很多種外在形式,如果一味照本宣科、按圖索驥就必然會遭受蒙蔽!當(dāng)我們面對隱藏了其真實目的的犯罪行為,通過刑事自由裁量權(quán)的行使,可以剝離其虛假的偽裝,直擊犯罪行為的本質(zhì)。
4、刑事自由裁量權(quán)為法官的主觀能動性提供發(fā)揮空間。法官給人的印象永遠是冷酷的,原因是法律帶給人的不可撼動感以及法律條文的硬性規(guī)定帶來的唯一性。但法理不外乎人情,在某些特殊情況下,除了依據(jù)法律的規(guī)定,還必須參考一些其他特定因素。比如某故意殺人案中,一位父親在保護子女的情況下傷人至死,死者是當(dāng)?shù)匾幻盂E斑斑的地痞。一審法院判處這位父親死刑。在二審過程中,法官在聽取了多名證人的證詞,并結(jié)合案發(fā)當(dāng)時情況、群眾的反映以及檢查機關(guān)對死者生前行為的考察后,對被告從輕發(fā)落,最終判處其11年有期徒刑。死刑到有期徒刑,死與生的區(qū)別!由于二審法官最大限度保障了被告的合法權(quán)益,在此之后被當(dāng)?shù)匕傩諅鳛榧言挕S纱丝梢姡淌伦杂刹昧繖?quán)的存在,對于法官發(fā)揮主觀能動性,辨證地對待問題提供了相對的空間。
三、我國刑事自由裁量權(quán)行使上存在的問題及原因
1、我國刑事自由裁量權(quán)行使上存在的問題
①法官濫用刑事自由裁量權(quán)造成的量刑不當(dāng)問題。在行使刑事自由裁量權(quán)的過程中,個別法官認(rèn)證方式單一,判決草率,沒有遵循刑法精神和社會實際,僅憑個人臆斷或者個人善惡觀,胡亂定罪量刑,造成刑罰不公正現(xiàn)象。
②法官造成的量刑失衡問題。在行使刑事自由裁量權(quán)的過程中,個別法官違背刑法有關(guān)規(guī)定,在自身利益的驅(qū)動下,為罪犯開脫、拖延審判時間或者借機打擊報復(fù)。造成刑罰不公正現(xiàn)象。
③法官缺乏專業(yè)素質(zhì)造成的錯判、誤判問題。該問題多見于偏僻地區(qū)某些基層法院中,個別法官執(zhí)法素質(zhì)低下、辦事馬虎,甚至于有連初中文化都沒有學(xué)全的人也頂著法官的頭銜草菅人命,濫用刑事自由裁量權(quán)造成錯判、誤判。
④法官缺乏正義感造成的重罪輕判問題。該問題也多見于偏僻地區(qū),有些人在當(dāng)?shù)貏萘嫶蟆⒅皇终谔欤ü僭趯徟袝r迫于其在法庭外施加的壓力,只能盡量給予犯罪份子以“方便”,才能保持“和諧”,以求自身安全和利益不受侵害。
2、我國刑事自由裁量權(quán)行使上存在問題的原因
①法官隊伍整體素質(zhì)偏低。由于我國政權(quán)的特殊性,在法官隊伍建設(shè)時參考其政治方面因素居多,其有利方面在于我國法官大部分政治覺悟高,政治立場堅定,能堅定不移地執(zhí)行黨和國家的政策法規(guī);但相比于世界發(fā)達國家,我國法官整體專業(yè)素質(zhì)不高,學(xué)術(shù)能力差,這一缺點體現(xiàn)在案件審判實踐中就表現(xiàn)為對于法律的靈活運用不夠,不能弄懂、吃透法律法規(guī)的深層含義。而且由于過度重視政治方面而缺乏業(yè)務(wù)培訓(xùn),很多法官的執(zhí)法能力均停滯不前,哪怕曾經(jīng)業(yè)務(wù)能力卓越的法官,也會由于長期缺乏提高而無法適應(yīng)新時期社會發(fā)展的需要。這種低層次的認(rèn)知結(jié)構(gòu)再加上個人利益傾向及個人善惡觀的不同,導(dǎo)致刑事審判中自由裁量權(quán)的濫用有時就會轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實。
②缺乏強有力的監(jiān)督、監(jiān)控體制。刑事自由裁量權(quán)的靈活性導(dǎo)致了法官手中權(quán)力地增加,而在所謂“人情世故”、“投桃報李”的歪風(fēng)邪氣影響下,法官無法與案件形成一對一的專注,受外界影響很大。部分法官甚至沾染上一些社會惡習(xí)。如果不對其及時加以限制、制約和監(jiān)督,那他們手中的刑事自由裁量權(quán)就會從懲治罪惡的“利器”變成骯臟、墮落的權(quán)柄。然而,現(xiàn)在我國仍缺乏有效監(jiān)督、制衡其手中權(quán)力的控權(quán)機構(gòu),即便有一些機構(gòu)能間接監(jiān)督其權(quán)力,但也難保能抵擋其“人情網(wǎng)”的壓力,真正秉公處理。孟德斯鳩說過:“一切有權(quán)力的'人都喜歡濫用權(quán)力,這是萬古不變的經(jīng)驗。有權(quán)力的人使用權(quán)力一直到遇到有界限的地方才停止。”強有力的監(jiān)督控權(quán)機構(gòu)才能真正構(gòu)筑起權(quán)力的界限。
③法律不完備,模糊不清的概念過多。我國刑法在案件定性、案件定罪以及量刑上都有很多模糊不清的概念。比如說刑法第二百六十六條規(guī)定:“詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以上下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑……本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。”其中數(shù)額較大、巨大,情節(jié)是否嚴(yán)重,量刑等處均是模糊概念,而罪犯是否認(rèn)罪態(tài)度好、是否不致再度危害社會、是否有立功表現(xiàn)等都屬于法官的個人推斷。雖然最高人民法院對一部分情節(jié)做出了相關(guān)司法解釋,但根據(jù)在前文提到的各種地區(qū),發(fā)展形態(tài)等差異,終不能一概而論。對于這些模糊定義,只有正確適用刑事自由裁量權(quán)才能將各個不同的個案與法律聯(lián)系起來,分別做出適當(dāng)?shù)呐辛P。
四、我國刑事自由裁量權(quán)行使上的設(shè)想和建議
1、對于現(xiàn)行刑法的設(shè)想和建議。①完善現(xiàn)有刑法,健全刑法體系,增強刑法的前瞻性和可操作性。法律法規(guī)的數(shù)量與刑事自由裁量權(quán)的大小是呈反比的。法律健全,法規(guī)明確則行使刑事自由裁量權(quán)的空間就會相應(yīng)縮小,相對應(yīng)法官依靠個性化因素對判決的影響就會減少。增強法律的前瞻性和可操作性可以減少法律漏洞,讓法律緊密聯(lián)系上社會的飛速進步以及國際環(huán)境地不斷改變等因素,增強罪刑法定,縮小濫用刑事自由裁量權(quán)的范圍。②判例指導(dǎo)與司法解釋相結(jié)合。目前,在法律規(guī)定不明確或有欠缺時,法官判案主要依靠最高法院的司法解釋或者其他相關(guān)意見。但由于司法解釋只針對一段時間內(nèi)審判實踐中所遇到的問題,概括性太強,并無法對具體案件一一做出規(guī)定,所以,判例制度作為司法解釋的加強是必須的。但鑒于其他國家判例制度實行中的利弊,筆者認(rèn)為不應(yīng)將判例制度加入法規(guī)中給予硬性規(guī)定,而是應(yīng)提倡在審判實踐中充分結(jié)合司法解釋、參考判例,以求對案件有全方位的理解。而且判例的制作權(quán)應(yīng)控制在最高人民法院手中,只有這樣才不至使有漏洞或者錯誤的判例成為審判依據(jù)。
2、完善認(rèn)證過程以及提高法官隊伍素質(zhì)的設(shè)想和建議。
①規(guī)范法官認(rèn)證方式。在刑事案件中,法官認(rèn)證包括舉證、質(zhì)證和認(rèn)證三個部分,是審判過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而且基本上都是通過法官的主觀判斷推理來完成,屬于刑事自由裁量權(quán)的主觀體現(xiàn)。目前缺乏健全的認(rèn)證規(guī)范對法官進行指導(dǎo),致使法官認(rèn)證隨意性過大。筆者建議應(yīng)分步加強認(rèn)證過程:首先加強法官對認(rèn)證過程的重視,這一點在刑事案件中尤其重要,如果沒有重視的態(tài)度,賦予法官刑事自由裁量權(quán)是十分危險的,可能因為一些細小的證據(jù)沒有被重視,造成無法挽回的后果;其次要規(guī)范認(rèn)證模式,對于已確認(rèn)的證據(jù)應(yīng)有質(zhì)疑精神,將認(rèn)證過程分步走。另外要注重對法官的認(rèn)證能力的培養(yǎng)和培訓(xùn),只有正確的理論指導(dǎo)和豐富的經(jīng)驗,才能讓法官在刑事案件錯綜復(fù)雜的種種關(guān)系中找到事實的真相。
②提高法官隊伍素質(zhì)。作為刑事自由裁量權(quán)的使用主體,法官的個人因素對其有決定性的作用。針對目前問題,必須大力加強法官的職業(yè)道德建設(shè),建立起職業(yè)道德教育制度,并同時加強對法官職業(yè)技能的培訓(xùn),而且長期不間斷地進行下去,通過專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)道德素質(zhì)的結(jié)合實現(xiàn)裁量權(quán)的自律與互律相結(jié)合,其良好效果將是可以預(yù)見的。
3.對于加強審判監(jiān)督的設(shè)想與建議。這一點作為本文所有設(shè)想與建議的重中之重,大致可以分為以下幾條:
①量刑建議權(quán)。檢察機關(guān)作為刑事訴訟的發(fā)起者,應(yīng)在審判實踐的全過程中起到關(guān)鍵性作用,筆者建議賦予檢察機關(guān)量刑建議權(quán)。此權(quán)力的定義為檢察機關(guān)為了判決的合理合法,針對最高法院提供的司法解釋和相似判例(前文中已提到判例制度的應(yīng)用),給予審判機關(guān)合理的案件定性、量刑尺度的建議權(quán)。由于檢察機關(guān)往往掌握了大量刑事案件,其中不乏近似案件,對于這類案件給予量刑建議,不但能縮短審理周期,并減小法官濫用自由裁量權(quán)的幅度。因為在檢察機關(guān)的量刑建議合理、合法時,法院如果不予理睬或者惡意阻攔,則其濫用自由裁量權(quán)或者拖延審判周期的行為就會十分顯而易見,也將引起審判監(jiān)督機構(gòu)的注意,這不符合某些想鉆法律空子者的自保原則,自然也就會減低錯判、誤判現(xiàn)象的發(fā)生率。
②起訴權(quán)制約判決結(jié)果。此概念可以定義為檢察機關(guān)根據(jù)案情發(fā)起刑事訴訟時,其起訴內(nèi)容應(yīng)對判決結(jié)果有導(dǎo)向作用,在檢察機關(guān)明顯無紕漏時,法院的判決結(jié)果一般應(yīng)以不超過起訴內(nèi)容為準(zhǔn)。筆者認(rèn)為,在刑事案件中,檢察機關(guān)的起訴內(nèi)容應(yīng)是法院所查處問題之所在,法院不應(yīng)將檢察機關(guān)未主張的內(nèi)容加入審判中一同處理,如在審判中發(fā)現(xiàn)確有其他觸犯刑法的行為亦應(yīng)另案處理。以上兩項既加強了檢察機關(guān)在審判實踐中的作用,使其不僅僅處于第三人的尷尬位置上,也能充分參與審判活動。同時與法院相制約,起到權(quán)力平衡的作用。
③陪審員、人民陪審員的主觀能動性發(fā)揮以及公開審理原則。陪審制度在審判過程中具有其特殊價值,既保證了司法公正、司法民主和司法獨立,又有利于審判公開和保證法官廉潔執(zhí)法。而公開審理原則更使審判活動處于公眾和社會媒體的監(jiān)督之下(對有確切需要,不公開審理的案件也應(yīng)公開判決),對于實現(xiàn)司法公證也有推動作用。因此,通過加強這兩點,能夠有力保證法官在案件訴訟階段保持理性和克制,牽制其使用自由裁量權(quán)。
④法院內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)的加強以及上下級法院監(jiān)管能力的加強。鑒于目前法院內(nèi)部監(jiān)管體系的系統(tǒng)性不強,監(jiān)管能力不強等缺陷,筆者認(rèn)為應(yīng)對法院內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)進行完善,使法院判決機構(gòu)與監(jiān)管機構(gòu)形成平衡,將權(quán)力分散于這兩個體系之中,才能更好地抵制濫用自由裁量權(quán)的現(xiàn)象發(fā)生。
⑤新審判監(jiān)督機構(gòu)的建立。建立一個新的審判監(jiān)督機構(gòu),獨立于法院系統(tǒng)以外,這樣能使其不受審理過程的影響,僅對判決結(jié)果的合理性進行質(zhì)證,只對地方政府和中央機關(guān)負(fù)責(zé)。至于對新的審判監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督、管理,本文不做評議,這一點在目前只做為一個單獨的設(shè)想,其操作性有待討論。
綜上所述,刑事自由裁量權(quán)作為法官在審判實踐中的重要權(quán)力,其可行性必須得到根本保障。如果缺乏對它的管理與制約,將使罪刑法定成為空談。與其讓這一權(quán)力因得不到正確使用動搖刑法的莊嚴(yán),不如先將其牢牢控制,待到今后通過不斷的司法實踐,法學(xué)的不斷發(fā)展進步和社會體系的極大完善后,在法官素質(zhì)普遍提高、監(jiān)管機構(gòu)機制健全、行使方法完善的前提下才放手運用為佳。
注釋:
1、 張素蓮 著 《論法官的自由裁量權(quán)——側(cè)重從刑事審判的角度》 中國人民公安大學(xué)出版社 2004年1月版
2、黃京平 著 《刑法總則案例分析》中國人民大學(xué)出版社 2000年10月版
3、 郭理蓉 著 《刑罰政策研究》中國人民公安大學(xué)出版社 2008年3月版
4、李艷玲 著 《量刑方法論研究》中國人民公安大學(xué)出版社 2007年6月版
5、黃素英 著 《論我國法官刑事自由裁量權(quán)的行使》中國法院網(wǎng)
6、 董玉庭、董進宇 著 《刑事自由裁量權(quán)導(dǎo)論》 法律出版社 2008年1月版
7、劉劍 朱美鳳 著 《論我國法官刑事自由裁量權(quán)的適用范圍> 中國法院網(wǎng)
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